Prosessoppdrag er hovedsakelig fjernleverbare
Vi mener at enkelte av synspunktene i artikkelen «Prosessoppdrag likevel hovedsakelig fjernleverbare?» i Revisjon og Regnskap nr. 1 2012 av Jim Krüger Olsen, er på kollisjonskurs med norsk lov og internasjonalt anerkjente prinsipper (OECD) og regelverk (EU).
I artikkelen tar Jim Krüger Olsen for seg Borgarting lagmannsretts dom av 3. november 2011. Dommen er påanket og saken skal behandles av Høyesterett 21. juni 2012. Krüger Olsen mener at lagmannsretten tar feil når den har lagt til grunn at advokaters arbeid frem til hovedforhandlingen kan fjernleveres og faktureres avgiftsfritt til næringsdrivende hjemmehørende i utlandet. I tillegg til å kommentere dommen fremmer Krüger Olsen en del synspunkter av mer generell karakter. Vi mener synspunktene i artikkelen om:
(i)hvor tjenester skal avgiftsbelegges; og
(ii)spørsmålet om avgiftsbehandlingen av tjenester som inneholder flere elementer,
er på kollisjonskurs med norsk lov og internasjonalt anerkjente prinsipper (OECD) og regelverk (EU). Vi vil nedenfor nærmere redegjøre for vårt syn.
Avgiftsbehandling av tjenester over landegrensene
Det er naturligvis riktig som artikkelforfatteren påpeker at det norske merverdiavgiftssystemet, som mange andre merverdiavgiftssystem, har som formål å avgiftsbelegge innenlands forbruk av varer og tjenester. Men dette utgangspunktet løser ikke spørsmålet om hvilket land som skal ha beskatningsrett når tjenester utføres i et land for en oppdragsgiver hjemmehørende i et annet land. Spørsmålet om hvor tjenesten bør avgiftsbelegges, er et spørsmål som har vært gjenstand for atskillig oppmerksomhet internasjonalt, og hvor det i en årrekke har pågått et arbeid i OECD for å samordne reglene i de ulike landene. Norge har som medlem av OECD tatt aktivt del i dette arbeidet og gitt sin tilslutning til de prinsippene som så langt er godkjent; uten reservasjoner.
Det er feil at vi fikk regler om fjernleverbare tjenester for å forenkle avgiftsbehandlingen slik artikkelforfatteren hevder. Formålet med reglene om fjernleverbare tjenester var å søke å sikre at Norge var i takt med andre land på dette området og i hovedsak å hindre dobbelt beskatning eller utilsiktet ikke-beskatning. Departementet har i høringsnotatet til tidligere forskrift nr. 121 om kjøp av tjenester over landegrensene, understreket at det ved utarbeidelsen av forskriften er forsøkt lagt vekt på de prinsippene som er lagt til grunn internasjonalt. Det ble bl.a. uttalt:
«Departementet ser at det kan oppstå tolkningsspørsmål og grensetilfeller ved de reglene for fjernleverte tjenester fra utlandet og endringene av eksportbestemmelsene på dette området. Ved vurderingen av avgiftsplikten for omsetning av fjernleverte tjenester, vil etter departementets mening intensjonen bak utformingen av dette regelverket være et viktig moment. Formålet med bestemmelsene er som nevnt å hindre dobbelt beskatning eller utilsiktet ikke beskatning».
Vi mener Krüger Olsen og enkelte andre i skatteetaten i dag er i utakt med hele den internasjonale arena, norsk lov og også klare signaler fra sentrale norske avgiftsmyndigheter når det i artikkelen bl.a. uttales «Stedet der forbruket skjer er det sentrale» og hvor det vises til Ottawa-erklæringen.
Vi ønsker å understreke at utgangspunktet ved handel mellom næringsdrivende ikke er at man skal søke å finne ut hvor faktisk forbruk skjer, verken etter Ottawa-erklæringen eller det arbeidet som har pågått siden slutten av 1990-tallet i OECD.
Utgangspunktet og den klare hovedregelen det er bred enighet om innen OECD, er at det ved omsetning mellom næringsdrivende gjelder et destinasjonsprinsipp og at tjenester skal avgiftsbelegges der mottaker er hjemmehørende. I OECDs retningslinjer om elektroniske tjenester som gjeldende norske regelverk bygger på, og som Norge har sluttet seg til uten reservasjoner, uttrykkes dette på følgende måte:
«The main criterion states that the place of consumption for cross-border supplies of services and intangible property that are capable of delivery from a remote location made to a non-resident business recipient should be the jurisdiction in which the recipient has located its business presence.»
…
«In work leading up to the Guideline on the Definition of the Place of Consumption the application of a pure consumption test was examined and it was concluded that this would be burdensome for both business and revenue administrations.»*Consumption Tax Guidance Series, Paper 1, OECD 2003.
Dette klare utgangspunktet er repetert i alt senere arbeid OECD har produsert om internasjonale tjenester mer generelt.
Det er en rekke grunner til at man i OECD som hovedregel har valgt ikke å bruke faktisk forbruk som kriterium for hvor en tjeneste som omsettes mellom næringsdrivende skal avgiftsbelegges. Vi oppfordrer de som har særlig interesse for temaet til å lese disse rapportene fra 1990-tallet og frem til i dag.
EU, som deltar i OECD-arbeidet både med EU-kommisjonen og de medlemslandene som også er medlem av OECD, har selvsagt lagt seg på samme linje. Selvsagt, fordi det ville være absurd om en stor del av OECD-medlemmene skulle velge en annen, separat linje. Frem til 2010 var utgangspunktet i EU at såkalte «intangible services» skulle avgiftsbelegges der mottaker var hjemmehørende. Fra og med 2010 innførte imidlertid EU et generelt destinasjonsprinsipp for tjenester, slik at tjenester skal avgiftsbelegges der den næringsdrivende mottaker er hjemmehørende. Dette gjelder for alle typer tjenester med mindre spesialregler foreligger. Innen EU er for eksempel arbeid på vare avgiftspliktig der den næringsdrivende mottakeren av tjenesten er hjemmehørende, uavhengig av hvor varen befinner seg eller tjenesten utføres.
Det er her tilstrekkelig å peke på at det er en vesentlig feilslutning når artikkelforfatteren påstår at hans tolkning av tidligere forskrift nr. 24 § 8 er i samsvar med B2B-reglene i EU-retten. Faktum er at artikkelforfatterens tolkning er i direkte motstrid med EU-reglene og anerkjente internasjonale prinsipper fra OECD om at avgiftsbeleggingen som hovedregel skal skje i mottakerlandet. Artikkelforfatterens «forbrukstankegang» vil lede til at Norge vil komme mer i utakt med våre viktigste handelspartnere og medføre økt dobbel- og nullbeskatning.*Vi ser selvsagt at det i enkelte tilfeller kan være grunner til å innføre sikkerhetsventiler, men slike sikkerhetsventiler kan ikke benyttes som hovedregler. Slike sikkerhetsventiler finnes i dag i EU ved at medlemslandene kan innføre «use & enjoyment»-bestemmelser i enkelte tilfeller. Slike bestemmelser er innført av noen land på begrensede områder. Innen OECD pågår det et arbeid for å angi kriterier for når landene kan fravike hovedregelen om at tjenester mellom næringsdrivende skal avgiftsbelegges der hvor mottakeren er hjemmehørende.
Lagmannsretten har i dommen som er bakgrunnen for Krüger Olsens artikkel lagt til grunn at kun tjenester som advokater utfører i retten ikke kan fjernleveres. Det er en fullt forsvarlig tolkning av dagjeldende forskrifts ordlyd (en bestemmelse som nå er inntatt i loven). Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om sterke harmoniseringshensyn med EU-landene og omverden for øvrig bør tilsi at bestemmelsen tolkes utvidende også til å gjelde advokatens opptreden i retten. Det kan imidlertid være å strekke ordlyden langt. Viktige rettspolitiske spørsmål i den sammenhengen og mer generelt kan være:
hvilke grunner tilsier i dag at prosess for norske domstoler, arbeid på eller reparasjon av varer, utleie av varer eller en rekke tjenester som relaterer seg til fast eiendom skal avgiftsbelegges i Norge når de omsettes til utenlandske næringsdrivende?
-
hvilke grunner tilsier i dag at man skal begrense et avgiftsfritak ved eksport av tjenester til «fjernleverbare tjenester» når ingen andre land i dag bruker et slikt kriterium?

FORMÅLET: Det norske merverdiavgiftssystemet har som formål å avgiftsbelegge innenlands forbruk av varer og tjenester.





